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如何理解假冒注冊商標(biāo)罪判定的主觀故意標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布日期:2021-11-09      來源:中國知識產(chǎn)權(quán)報      點擊:

 因認(rèn)為安徽省自然人孫某生產(chǎn)假冒南京寶慶首飾總公司(下稱寶慶公司)“寳慶”等注冊商標(biāo)的商品,江蘇省淮安市人民檢察院以假冒注冊商標(biāo)罪將孫某訴至淮安市中級人民法院。在一審法院判決孫某構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪,判處其有期徒刑3年緩刑5年并處罰金525萬元后,孫某向江蘇省高級人民法院提起上訴。日前,江蘇省高級人民法院針對該案作出判決,認(rèn)定孫某構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪的證據(jù)不足,故認(rèn)定孫某無罪,二審判決撤銷一審原判。

  據(jù)了解,寶慶公司擁有“寳慶”等相關(guān)注冊商標(biāo)專用權(quán),核定使用在珠寶、配飾等商品上。2002年10月,徐某與寶慶公司簽訂《品牌使用協(xié)議》,寶慶公司授權(quán)徐某在江蘇省淮安市范圍內(nèi)獨家使用“寳慶”等商標(biāo)。2007年8月,徐某與寶慶公司簽訂《補充協(xié)議》,寶慶公司授權(quán)徐某在淮安市范圍內(nèi)使用“寳慶”等商標(biāo),但只能以加盟店形式對外經(jīng)營等。

  寶慶公司加盟店和配送辦法規(guī)定:加盟店商品統(tǒng)一由寶慶公司指定配送,但對于銀飾品、玉器等飾品經(jīng)銷商可自行采購,經(jīng)寶慶公司的配送公司審定后統(tǒng)一配發(fā)商品標(biāo)簽。

  2011年12月28日,孫某與徐某簽訂協(xié)議,雙方約定:徐某授權(quán)孫某在淮安市楚州區(qū)淮安商場珠寶專柜銷售使用“寳慶”等商標(biāo),孫某每月必須到寶慶公司總部進(jìn)貨1公斤以上的黃金飾品。

  2012月1月17日起,孫某先后從南京福麟公司等處購進(jìn)無品牌黃金、鉆石飾品,又從南京艾奇公司訂購了帶有寶慶商標(biāo)的包裝盒、包裝袋、吊牌等物品,自行貼牌后銷售。

  2013年,淮安市人民檢察院以假冒注冊商標(biāo)罪將孫某訴至淮安市中級人民法院。一審法院經(jīng)審理認(rèn)為,孫某未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可,在同一種商品使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),非法經(jīng)營額共計1000萬余元,屬情節(jié)特別嚴(yán)重,構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。

  一審判決后,孫某提起上訴。

  二審法院經(jīng)審理認(rèn)為,鑒于孫某使用“寳慶”等商標(biāo)具有一定合同依據(jù),現(xiàn)有證據(jù)亦無法證明孫某具備假冒商標(biāo)的主觀故意,同時結(jié)合孫某私自外購貼牌的行為是按照徐某的模式經(jīng)營以及寶慶公司明知徐某的行為卻沒有及時積極制止等事實和因素,孫某使用“寳慶”等商標(biāo)的行為至多屬于其與寶慶公司之間關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的民事爭議,該案現(xiàn)有證據(jù)難以認(rèn)定孫某已經(jīng)達(dá)到刑法所要求的假冒注冊商標(biāo)罪應(yīng)達(dá)到的主觀故意標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)定孫某構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪的證據(jù)不足,故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定孫某無罪。據(jù)此,法院作出上述二審判決。(毛立國)

  行家點評

  孫立君 上海合勤律師事務(wù)所 高級合伙人:假冒注冊商標(biāo)罪系侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪中七個罪名之一,雖比較常見,但本案以“現(xiàn)有證據(jù)無法證明被告人達(dá)到假冒注冊商標(biāo)罪的主觀故意標(biāo)準(zhǔn)”判決無罪,這比較少見。本案具有一定的典型性,體現(xiàn)了刑事審判與民事審判在證據(jù)證明標(biāo)準(zhǔn)上的差異。

  刑法第二百一十三條規(guī)定:“未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金……”刑法條文關(guān)于定罪的表述簡單明了,但實際在定罪過程中需要結(jié)合刑法理論和其他相關(guān)規(guī)定。

  本案的一審、二審法院實際都認(rèn)為假冒注冊商標(biāo)罪應(yīng)當(dāng)是故意犯罪,一審判決認(rèn)為被告人具有犯罪故意,理由是獨占被許可人徐某在未經(jīng)過商標(biāo)所有權(quán)人同意的情況下不得擅自再許可加盟商。被告人根據(jù)所簽署的協(xié)議是否有權(quán)制造并使用商標(biāo)標(biāo)識?如果無權(quán)而為之,是確實有假冒的故意還是只是對合同理解不同的爭議?專業(yè)人員具備專業(yè)知識經(jīng)過論證之后得出的結(jié)論是否被告人已經(jīng)知道并不管不顧故意為之?

  本案二審法院注意到了以下重要細(xì)節(jié):被告人簽署了多份涉案品牌使用的相關(guān)協(xié)議,被告人有合同基礎(chǔ),主觀上希望加盟;被告人支付了品牌使用費、按協(xié)議積極履行;被告人催促獨占被許可人徐某辦理備案。二審法院與一審法院持不同觀點,該節(jié)事實與其說證明被告人有故意犯罪不如說被告人是想督促履約;被告人確實存在獲得其他品牌授權(quán)并允許其自行貼標(biāo)出售的情況,說明自行制作并貼標(biāo)行為在行業(yè)內(nèi)確實存在。

  刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn)不同于民事案件的大于50%的概然性證明標(biāo)準(zhǔn),由于相對于國家機關(guān)而言被告人是處于弱勢地位的,為了避免冤假錯案的發(fā)生和保護(hù)公民的合法權(quán)益及民眾的安全感等社會共識,刑事案件必須證明到確鑿無疑,疑罪從無原則是大多數(shù)現(xiàn)代文明國家所認(rèn)同并使用的刑法原則。

  根據(jù)上述情況,確實不能肯定被告人必然有假冒注冊商標(biāo)的主觀故意,若是對合同理解產(chǎn)生爭議的也可以通過民事訴訟解決,所以二審法院認(rèn)定被告人無罪。

  劉凱 湖南聞勝律師事務(wù)所 律師:該案從判三緩五并處罰金525萬元改判無罪,關(guān)鍵在于現(xiàn)有證據(jù)無法證明被告人孫某具備假冒他人注冊商標(biāo)的主觀故意。

  我國刑法第十四條第一款規(guī)定:“明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生,因而構(gòu)成犯罪的,是故意犯罪。”據(jù)此,故意犯罪是故意實施的犯罪。在本案中,孫某與寶慶公司授權(quán)在淮安地區(qū)使用寶慶商標(biāo)的獨占被許可人徐某簽訂使用“寳慶”商標(biāo)的授權(quán)協(xié)議,且支付了商標(biāo)使用費。即通過該獨占被許可人的“再許可”,孫某才開始在淮安地區(qū)使用寶慶商標(biāo)進(jìn)行珠寶銷售,其主觀上是希望通過加盟形式獲得使用寶慶品牌的相應(yīng)資格。在本案中,江蘇省高級人民法院堅持刑事案件的證明標(biāo)準(zhǔn)必須排除一切合理懷疑的審判底線。根據(jù)疑罪從無原則,對有沖突的證據(jù)和存疑證據(jù),作出有利于被告人的判斷,最終判決孫某無罪,體現(xiàn)了我國刑法疑罪從無的基本精神。

  此外,通過這份判決,我們可以看出中國法治理念的更新和知識產(chǎn)權(quán)輕刑化的趨勢。目前,我國實施知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)與行政保護(hù)并存的雙軌制執(zhí)法模式。在雙軌制保護(hù)體系中,首先應(yīng)當(dāng)就被控侵權(quán)行為是否構(gòu)成民事侵權(quán)作出認(rèn)定,再追究行為人的民事侵權(quán)責(zé)任或由行政執(zhí)法機關(guān)予以行政處罰。只有當(dāng)侵權(quán)行為嚴(yán)重到觸犯刑律并構(gòu)成犯罪時,才能依法追究刑事責(zé)任。在本案中,孫某使用涉案商標(biāo)具備一定的合同依據(jù),且孫某私自在外購貨物上貼附商標(biāo)的行為是按照授權(quán)人的模式經(jīng)營以及寶慶公司明知獨占被許可人的行為卻沒有及時積極制止等事實因素。因此,法院認(rèn)為孫某在同一種商品上使用與寶慶公司注冊商標(biāo)相同商標(biāo)的行為至多屬于其與寶慶公司之間關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的民事爭議。這充分體現(xiàn)了審判機構(gòu)很好的把握住知識產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)的邊界。當(dāng)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)需要動用刑罰手段時,必須采取更加嚴(yán)格的司法標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確把握好刑事保護(hù)的邊界,確保偵查、審查起訴的案件事實證據(jù)經(jīng)得起法律的檢驗,避免冤假錯案。

  另一方面,這起案例中,我們看到司法機關(guān)充分認(rèn)識到知識產(chǎn)權(quán)刑事保護(hù)尊重知識產(chǎn)權(quán)的私權(quán)屬性,主動減少國家對于私權(quán)的干預(yù)。只有在刑事制度上盡量以慎刑、輕刑、非自由刑為知識產(chǎn)權(quán)刑事立法的指導(dǎo)思想,才能構(gòu)建更合理的知識產(chǎn)權(quán)刑罰體系,更有效地懲罰、預(yù)防和控制知識產(chǎn)權(quán)犯罪,使知識產(chǎn)權(quán)的刑罰配置最有利于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步。

最后,建議加快“三合一”審判改革的步伐。慎用自由刑,將罰金刑從附加刑上升為主刑,并對罰金刑的數(shù)額確定模式、緩刑制度等進(jìn)行設(shè)置。針對單位知識產(chǎn)權(quán)犯罪和自然人知識產(chǎn)權(quán)犯罪增設(shè)不同內(nèi)容的資格刑。

 

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 如何理解假冒注冊商標(biāo)罪判定的主觀故意標(biāo)準(zhǔn)

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